Данная книга станет для меня уже шестой изданной и четвёртой профессиональной в сфере юриспруденции. На момент её написания я как автор многократно подтвердил свою квалификацию, в т. ч. и через многолетнее руководство юридической компанией «Онегин-Консалтинг», офисы которой располагаются в нескольких российских субъектах. Также о подобных вещах мне позволяет писать мой статус действующего арбитражного управляющего и адвоката. Поэтому я с удовольствием поделюсь с вами знаниями, хоть и понимаю, что данная литература, в отличие от развлекательной, скорее подойдёт для узкого круга искушенных лиц, чем для широких масс. Долгое время я замечаю, как вроде не самые сложные, на первый взгляд, юридические механизмы по руководству ООО доставляют его участникам и законным представителям большие трудности. Моя задача в данном произведении – рассказать вам, как обойти «острые углы» и не стать жертвой мошенников, а также правоохранительных или иных фискальных (надзорных) органов государственной власти. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других
Глава 1. Основы
§ Основные положения
Статья 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[2] даёт следующее определение ООО: «Обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признаётся созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества».
В ст. 7 14-ФЗ также содержатся следующие важные положения об обществах, в которых говорится, что «общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица», а также «число участников общества не должно быть более пятидесяти». Если число участников общества более пятидесяти, то оно должно быть преобразовано в акционерное общество. Нечто подобное закреплено и в п. 1 ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)[3]: «число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела». Более того, схожее указание закона снова встречается в п. 3 ст. 7 14-ФЗ: «В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом».
В ст. 12 14-ФЗ указано, что учредительным документом общества является Устав. По сути, это один из важнейших и основополагающих документов организации. Его нельзя ни в коем случае недооценивать, т. к. при возникновении корпоративного или иного спора внутри хозяйствующего субъекта именно он будет играть ключевую роль. Именно поэтому к его составлению необходимо подходить взвешенно и с просчётом всех возможных юридических рисков. В п. 2 ст. 12 14-ФЗ закреплено, что устав должен содержать:
— полное и сокращённое фирменное наименование общества;
— сведения о месте нахождения общества;
— сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
— сведения о размере уставного капитала общества;
— права и обязанности участников общества;
— сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
— сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;
— сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;
— иные сведения, предусмотренные настоящим законом.
Вообще, забегая существенно вперёд, отмечу, что содержание устава нужно формировать исходя из принципа «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Важно понимать, что сам по себе 14-ФЗ очень демократичен по отношению к участникам и руководителям ООО. Он позволяет внести фактически любое требование и изменить большинство предложенных базовых норм таким образом, как это выгодно контролирующим лицам. Например, вы не только можете определить порядок принятия решения внутри создаваемой структуры, зафиксировав минимальное количество необходимых для этого голосов, но и непосредственно сформировать саму структуру общества, выстроив принципы подчинённости. Относительно устава в п. 3 ст. 12 14-ФЗ в усечённом виде также сказано следующее: «По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества. Общество обязано предоставить копию действующего устава. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление».
Уставный капитал общества должен быть не менее 10 000 рублей[4]. П.1 ст.15 14-ФЗ: «Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами». Внесение в уставный капитал общества имущества, стоимость которого превышает 20 000 рублей, требует привлечения оценщика в соответствии с п. 2 ст. 15 14-ФЗ. При этом увеличение номинальной стоимости самого уставного капитала не может превышать сумму такой оценки. Это значит, что если вносимый объект или требование были оценены в 100 000 рублей, то и уставный капитал возможно увеличить только в пределах указанной величины.
Важно! П. 2 ст. 66.2 ГК РФ ч. 1: «При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала». Например, если уставный капитал составляет 20 000 рублей, то 10 000 рублей должны быть обязательно внесены деньгами.
Также в ст. 15 14-ФЗ сказано: «В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трёх лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества изменений». В том числе в уставе общества могут содержаться нормы, ограничивающие права участников на внесение в устав определённых видов имущества. Пример: Вася — единственный участник ООО «Юпитер», а Петя — оценщик, который определил стоимость вносимого Васей права требования к ООО «Лукошко» номинальной стоимостью 50 рублей в эквивалентные 50 рублей. На основании этой оценки был впоследствии сформирован уставный капитал ООО «Юпитер». Далее выяснилось, что ООО «Лукошко» давно ликвидировано, о чём Петя не мог не знать, проводя свою оценку, и право требования к нему по сути является пустым. В лучшем случае красная цена ему была один рубль, и то только потому, что именно он остался лежать на счету ликвидированной фирмы. Как следствие возникает риск, что кредиторы, у которых в будущем появятся претензии к ООО «Юпитер», смогут предъявить их солидарно (т. е. одновременно) Васе и Пете при условии, что иного имущества названной организации окажется недостаточно. Размер таких субсидиарных требований к обоим товарищам составит 49 рублей, на которые была завышена оценка, минус исполнение, которое кредиторам ранее уже удалось получить с ООО «Юпитер». Другими словами, субсидиарная ответственность в конкретном случае будет определяться разницей между полученным и оставшимся.
П.4 ст. 15 14-ФЗ: «Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остаётся в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества». В случае прекращения у общества права пользования имуществом, которое было передано в оплату доли, участник, внёсший его, обязан единовременно в разумный срок предоставить денежную компенсацию или совершить иные необходимые действий, установленные общим собранием участников (без учёта голоса обязанного лица)».
Теперь рассмотрим ситуацию, которая касается недостаточности активов общества для покрытия заявленного уставного капитала. П. 4 ст. 90 ГК РФ ч. 1: «Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определённого законом минимального размера[5] уставного капитала, общество подлежит ликвидации».
Вот, пожалуй, и все основные моменты относительно устава, которые вам необходимо знать. А мы с вами движемся дальше к не менее интересным нюансам обществ с ограниченной ответственностью.
П.2 ст. 56 ГК РФ ч. 1: «Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или другим законом». То есть фактически здесь сказано, что долги общества — это только его проблемы. Если бы не одно большое «НО», суть которого заключается в окончании процитированной выше фразы: «…за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или другими законами». Давайте разберём наиболее частые из них.
Прежде всего, ст. 277 ТК РФ сообщает нам, что «руководитель организации несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причинённые его виновными действиями. При этом расчёт убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством».
Помимо прочего, п. 3.1. ст. 3 14-ФЗ: «Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечёт последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества». Здесь говорится о том, что если директора или иные лица, которые способны влиять на деятельность общества и отдавать обязательные для исполнения указания (в т. ч. участники), действуют недобросовестно и неразумно, то в случаях, когда это будет доказано, они обязаны возместить суммы долгов перед кредиторами сверх того имущества, которым владело общество, но которого оказалось недостаточно для покрытия их требований. Например, общество должно 10 рублей и принудительно исключено из ЕГРЮЛ[6] в силу допущенных нарушений законодательства. Имущества у общества оставалось на 3 рубля, и кредиторы уже обратили на них взыскание. Где брать ещё 7 рублей? Названная статья даёт нам чёткий алгоритм и указания, которые сводятся к тому, что за недостающую сумму может отвечать руководящий состав общества[7].
Более того, п. 4 ст. 53.1 ГК РФ ч. 1 говорит, что руководящие лица в случае совместного причинения убытков юридическому лицу обязаны возместить убытки солидарно. Солидарно — это значит, что все виновные лица отвечают одновременно (ранее об этом уже шла речь в настоящем параграфе). Возвращаясь к нашему примеру на абзац выше, мы выяснили, что за 7 рублей может возникнуть ответственность у контролирующих должника лиц. А вот что делать, если таких лиц оказалось несколько? Тогда каждый из них будет должен выплатить по 7 рублей, и неважно, сколько выплатит конкретная персона, ведь пока общая сумма взысканного со всех не составит 7 рублей, кредиторы будут иметь право продолжать требовать её со всех одновременно. Другими словами, может сложиться ситуация, что Иванов выплатит из личных средств 5 рублей, Петров 1,5 рубля, а Сидоров только 0,5 рубля.
Нечестно, скажете вы и в какой-то степени будете правы. Но в глазах законодателя, если их вина как руководителей общества установлена, то не имеет значения, кто, сколько и как её возместит в рамках установленного размера. Зато потом каждому из них будет предоставлено право заявлять регрессные требования к остальным «виновникам торжества», довзыскивая (компенсируя) себе переплаты, которые они понесли за других товарищей. Таким образом, конкретно у Иванова есть шанс довзыскать с Петрова и Сидорова суммы, превышающие его часть обязательств. Это около 0,83 рубля с Петрова и 1,83 рубля с Сидорова. И при таком раскладе получится, что каждый из трёх заплатит около 2,33 рубля.
Ещё одна важная статья про ответственность, которую нужно знать. П. 2 ст. 44 14-ФЗ: «Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании». Здесь уже речь идёт не о внешних убытках, которые причинили поименованные лица, а скорее о внутренних, когда пострадало само общество или его участники (учредители). В таком случае в соответствии с п. 5 названной статьи: «С иском о возмещении убытков, причинённых обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник».
Ну и, наверное, один из самых страшных законов после Уголовного кодекса Российской Федерации[8] для предпринимателя — это 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Как действующий арбитражный управляющий я никому не пожелаю с ним столкнуться на практике, т. к. речь идёт о том, что если ваше ООО должник, то в рамках предусмотренных законом процедур вас «вывернут наизнанку» в буквальном смысле этого слова. В его структуре есть глава III.2, целиком посвящённая субсидиарной ответственности руководящего состава и лиц, контролирующих должника. Что такое субсидиарная ответственность, мы с вами рассматривали выше. Но главное не в этом. Основная разница названного закона при сравнении с остальными в том, что при рассмотрении дел о банкротстве используются и применяются множественные оценочные понятия, которые, по мнению автора, очень плохо отрегулированы с точки зрения действующего законодательства. Фактически законодатель отдал возможность расширительного толкования и применения норм материального и процессуального права на откуп участвующим в процессе кредиторам и судьям, рассматривающим дело. Отсюда возникает главная проблема: интерпретация становится непредсказуемой. Там, где ситуация по всем канонам юриспруденции выглядит как «белая», в банкротстве может оказаться «чёрной» для должника. И всё это опять-таки усугубляется презумпцией виновности руководителя, изложенной в п. 2 ст. 61.11 127-ФЗ: «Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица…» В общем, не завидую я тем, кто оказался в подобной ситуации.
§ Печать
П.5 ст. 2 Закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак[9] и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества».
Как мы видим из содержания приведённой выше нормы, наличие печати для обществ с ограниченной ответственностью является правом, а не обязанностью, которое закрепляется в уставе организации, кроме случаев, предусмотренных законом. Это значит, что и проставлять её на документах, по сути, необязательно. Таким образом, если вам в руки попал договор, подписанный, но не проштампованный печатью контрагента, или любой закрывающий документ по нему, то они имеют такую же юридическую силу, как и те документы, которые скреплены печатью в привычном вам виде.
Печать применяется, если:
— сам устав общества предполагает использование печати в обязательном порядке или на определённых видах документов;
— в содержании подписываемого договора прямо закреплена обязанность использования печати организации;
— прямо предусмотрено законом (это некоторые формы отчётности и документов).
Важно! «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2012) в совокупности со ст. 17.10 КоАП РФ[10] и Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017) «О Государственном гербе Российской Федерации» сообщают нам, что нельзя использовать государственный герб или иное изображение, сходное с ним до степени смешения, на печатях частных организаций.
§ Доверенность
П.3 ст. 40 14-ФЗ: «Единоличный исполнительный орган общества выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия».
П.1 ст. 185 ГК РФ ч. 1: «Доверенностью признаётся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами». То есть это некая бумага, имеющая юридическую силу и позволяющая вам действовать от имени доверителя (представляемого) в рамках содержащихся в ней полномочий. Доверенность бывает нотариальная и в простой письменной форме. Если говорить о простой письменной форме, то чаще всего она встречается от имени общества с ограниченной ответственностью и прочих субъектов предпринимательской деятельности.
Простая письменная форма доверенности — это когда все полномочия поверенного от имени доверителя прописаны на обычном листе бумаги, заверены подписью уполномоченного лица (например, директора) и скреплены печатью организации (если она предусмотрена)[11].
К самой форме доверенности также есть рекомендуемые требования. По большей части эти требования применимы к нотариальной форме, но их также можно распространить и на простую письменную. Закреплены они в п. 6.2. письма Федеральной нотариальной палаты от 22 июля 2016 г. № 2668/03-16-3, где сказано, что доверенность должна содержать:
— наименование документа;
— указание на место её совершения (город, село, посёлок, район);
— дату её совершения;
— сведения о представляемом и представителе: в отношении физического лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при наличии); в отношении юридического лица — полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер;
— полномочия представителя;
— подпись представляемого или представителя юридического лица.
Также доверенность может содержать:
— срок, на который она выдана;
— указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего передоверия;
— в отношении физического лица в доверенности рекомендуется раскрывать иные сведения, индивидуализирующие личность, в частности дату и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность.
Важно! П. 1 ст. 186 ГК РФ ч. 1: «Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в течение года со дня её совершения». Следующий абзац того же пункта нам говорит: «Доверенность, в которой не указана дата её совершения, ничтожна». Здесь всё вроде бы понятно и дополнительных вопросов не вызывает. Не прописан срок полномочий представителя (поверенного) — действует год с момента выдачи. Нет даты на самой доверенности — ничтожна (недействительна).
Доверенность можно передоверить, если имеются соответствующие полномочия у поверенного (представителя). Срок передоверия не может превышать общий срок, указанный в основной доверенности[12].
П.1 ст. 188 ГК РФ ч. 1 рассказывает нам о ситуациях, когда действие доверенности прекращается (оставляю только те, что касаются ООО):
— истечения срока доверенности;
— отмены доверенности;
— отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
— прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
— смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
— введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
Нужно также понимать, что выданная доверенность в любой момент может быть отозвана (отменена). С прекращением (отзывом) основной доверенности силу теряют и все передоверия[13]. Доверенность отменяется в том же порядке, как и выдавалась. Речь идёт о том, что если доверенность нотариальная, то и отменяется она через нотариуса.
Можно ли заключить договор по доверенности? Да, если у лица (представителя) для этого имеются соответствующие полномочия. Автор также рекомендует второй стороне по договору оставлять себе копию[14] или фотографию такой доверенности и хранить вместе со своим экземпляром договора как минимум до полного его исполнения.
§ Фирменное наименование
П.1 ст. 4 14-ФЗ: «Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках». Эта же норма частично дублируется в п. 4 ст. 54 ГК РФ ч. 1: «Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование». Более того, в п. 1 ст. 54 ГК РФ ч. 1 сказано: «Юридическое лицо имеет своё наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму». Всё это в совокупности с п. 1 ст. 1474 ГК РФ ч. 4[15]: «Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»» — даёт нам общее понимание того, что же такое фирменное наименование и какими базовыми правами юридическое лицо в отношении него обладает.
П.5 Ст.54 ГК РФ ч. 1: «Наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц»[16]. Включение в наименование юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, по общему правилу не допускается, кроме случаев, когда это прямо разрешено законом и соответствующими нормами[17]. В том числе могут устанавливаться ограничения на использование в названиях юридических лиц официального наименования субъектов Российской Федерации (по решению соответствующего субъекта).
Требования к фирменному наименованию[18]:
— полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». Например, общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг»;
— сокращённое фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращённое наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру ООО. Например, ООО «ОК»;
— фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму общества. Например, ООО «ГУД ЛАК».
Важно! П. 3 ст. 1474 ГК РФ ч. 4: «Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица». В этой статье особое внимание обратите на фразу «…если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность…». Здесь речь идёт именно об однородных отраслях, в которых не допускается смешение. Например, если ООО «Лукошко» выпускает расчёски, то второго такого ООО «Лукошко» с той же спецификой работы уже быть не должно, но оно, например, может заниматься производством кирпичей и т. д.
§ Место нахождения юридического лица
П.2 ст. 8 129-ФЗ[19]: «Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа». Далее п. 2 ст. 54 ГК РФ ч. 1 сообщает: «Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путём указания наименования населённого пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа». Более того, п. 2 ст. 4 14-ФЗ подтверждает уже описанное выше: «Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации».
В ЕГРЮЛ указывается адрес юридического лица в пределах места его нахождения[20]. А это значит, по закону презюмируется, что ООО находится по тому адресу, где оно зарегистрировано. Следовательно, все уведомления, направленные по такому адресу, являются надлежащими. П. 3 ст. 54 ГК РФ ч. 1: «Юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу».
Также при наличии у иностранного юридического лица представителя на территории Российской Федерации сообщения, доставленные по адресу такого представителя, считаются полученными иностранным юридическим лицом.
§ Юридический адрес в жилом помещении (в квартире)
П.2 ст. 17 ЖК РФ[21] сообщает: «Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нём на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение».
Далее п. 2 ст. 54 ГК РФ ч. 1 «Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа» в совокупности с нормами п. 6 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также с учётом многочисленной правоприменительной практики[22] даёт нам понимание, что юридический адрес ООО может числиться в жилом помещении (квартире) по месту нахождения учредителя или генерального директора. При этом необязательно даже быть собственником квартиры. Регистрации (прописки) или проживания на иных законных основаниях достаточно. Но согласие всех собственников жилья, включая несовершеннолетних, нужно будет предоставить.
Более того, если речь идёт именно о регистрации по месту нахождения участника, то его доля в уставном капитале также не имеет значения, даже если она составляет всего 0,1 %, и т. д. Исключение абз.3 п. 6 ст. 17 129-ФЗ: «К заявлению о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении адреса юридического лица, при котором изменяется место нахождения юридического лица, должны быть приложены также документы, подтверждающие наличие у юридического лица или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо участника общества с ограниченной ответственностью, владеющего не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, права пользования в отношении объекта недвижимости или его части, расположенных по новому адресу юридического лица». В норме указывается, что если идёт последующее изменение юридического адреса (места нахождения юридического лица), а не первичная регистрация, то доля учредителя в уставном капитале, по адресу которого происходит перерегистрация, не должна быть менее 50 %.
Законом не установлена определённая форма согласия собственника на регистрацию в его квартире ООО. Достаточно составить этот документ в простом письменном виде. В согласии должны быть указаны следующие сведения:
— название органа, в который подаётся документ;
— адрес квартиры (кадастровый номер);
— данные собственника: ФИО, контактный телефон;
— реквизиты документа о праве собственности;
— подтверждение факта, что данный адрес является домашним для участника или руководителя организации;
— прямое указание на согласие предоставить свою квартиру для регистрации в ней ООО;
— дата составления;
— подпись собственника с расшифровкой;
— за несовершенных собственников согласие подписывают их законные представители: родители или опекуны. К согласию нужно приложить копию правоустанавливающего документа на недвижимость.
При рассмотрении регистрационных документов инспекторы ФНС[23] могут проверить, пригодно ли жильё для размещения в нём фирмы. Квартира должна быть приватизирована (в собственности) и свободна от обременений. В регистрации по месту жительства могут отказать, если специфика бизнеса не позволяет вести его из жилого помещения. С точки зрения права, подобного рода отказы являются спорными, и автор рекомендует их обжаловать в вышестоящем органе.
Однако также необходимо учитывать, что регистрирующий орган вправе отказать в государственной регистрации уже на законных основаниях при наличии подтверждённой информации о недостоверности представленных сведений об адресе юридического лица, то есть о том, что такой адрес был указан без намерения его использовать.
Плюсы размещения ООО в квартире:
— правоохранительным органам сложнее с процессуальной точки зрения попасть в жилое помещение и провести обыск и прочие оперативные мероприятия;
— не нужно арендовать отдельные площади и нести дополнительные траты на их содержание.
Минусы размещения ООО в квартире:
— если юридическое лицо попадёт в список должников, приставы будут приходить по домашнему адресу;
— в случае увольнения ставленного руководителя или выхода участника из общества, адреса которых использовались для регистрации, придётся искать новое помещение;
— могут возникнуть трудности с лицензированием;
— партнёры могут избегать сотрудничества.
§ Хранение документов и раскрытие информации
П.1 ст. 50 ГК РФ ч. 1: «Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества». Указанная норма частично продублирована в п. 2 ст. 12 14-ФЗ: «Устав общества должен содержать сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам». То есть, обобщая вышеописанное, общество обязано хранить документы, регламентированные законом, уставом и прочими нормативными и внутренними актами, и по требованию участника предоставлять к ним беспрепятственный доступ. Среди прочего такие требования распространяются на[24]:
— *договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утверждённый учредителями (участниками) общества, а также внесённые в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
— *протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
— *документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
— *внутренние документы общества;
— *положения о филиалах и представительствах общества;
— *решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
— *протоколы общих собраний участников обще-
ства, заседаний ревизионной комиссии общества;
— *списки аффилированных лиц общества;
— *заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
— судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нём, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
— протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
— договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
— иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
П.4 ст. 50 14-ФЗ сообщает, что общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
— электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
— документ запрашивается повторно в течение трёх лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;
— документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трёх лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, помеченных «*».
Документы, поименованные выше, предоставляются участнику в течение пяти дней со дня предъявления требования по месту нахождения исполнительного органа (если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом). В т. ч. участник вправе требовать копии соответствующих документов, которые общество обязано предоставить за плату, не превышающую расходов на их изготовление и пересылку при необходимости. Если в обществе предусмотрена обязанность предоставления документов только после оплаты указанных расходов, то срок, обозначенный выше, начинает течь с момента, когда такая оплата будет произведена. При этом само общество обязано выставить соответствующий счёт участнику в случае его обращения в течение трёх дней[25].
Важно! П. 5 ст. 50 14-ФЗ: «Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе».
Для каждого вида документов определены свои сроки хранения в зависимости от степени важности. Они указаны в перечне, утверждённом приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
§ В каком банке открывать счёт
Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, сначала нужно разобраться, что именно для вас является первоочередным при выборе банка. Это могут быть тарифы, партнёрские программы, связанные с начислением процентов на остаток, разветвлённость филиальной сети и т. д.
Ниже я выделил наиболее важные, как мне кажется, аспекты, на которые необходимо обращать внимание при выборе банка. Итак, методом проб и ошибок было установлено, что важную роль играет:
— стоимость обслуживания (ведения) счёта и совершения платёжных операций. У некоторых банков с этим явный перебор, т. к. они хотят обогатиться на этой услуге за ваш счёт;
— *процент, который вы платите за вывод средств на физических лиц. Например, многие используют этот инструмент, чтобы через банальные займы получать наличные денежные средства в свой оборот. При этом зачастую расходы на их вывод могут достигать двух и более процентов от перечисляемой суммы, что в масштабах года становится весьма существенным. Сам не верил, пока не взял и не посчитал. Оказалось, что лично у меня получилось несколько сот тысяч рублей, которые я просто дарил банку за подобные перечисления со счёта своего ООО;
— *рейтинг надёжности банка. Увы, не редкостью стала ситуация с отзывом лицензии. К сожалению, вклады коммерческих юридических лиц хоть и застрахованы государством[26], но с рядом изъятий и исключений. Например, чаще всего на возврат сумм могут рассчитывать малые[27] и микропредприятия[28], и то только в размере до 1,4 миллионов рублей;
— *время работы и обслуживания. Очень удобно, когда операционный день не ограничивается стандартными часами, и можно совершать операции до позднего вечера и даже в выходные. В некоторых случаях это спасает, особенно когда речь идёт о пресекательных сроках в той же юриспруденции или при участии в тендерах и прочих государственных закупках (срок на исполнение обязательства);
— приближённость отделения к офису компании. Не надо питать иллюзий, что вам не понадобится туда ходить. Даже элементарное обновление банковской карточки требует вашего личного присутствия;
— сеть филиалов и представительств по городу вашего местонахождения и России в целом. Чем их больше, тем легче вам решать свои финансовые вопросы;
— процент на остаток по вкладам. Маленький, но приятный бонус, который предлагают некоторые банки при соблюдении тех или иных условий;
— *репутация в части блокировки счетов и соблюдения 115-ФЗ[29]. Всегда неприятно, если банк по своей инициативе блокирует вам счета или шлёт бесконечные запросы («письма счастья») на подтверждение тех или иных поступлений (запросы на предоставление документов);
— *кэш карты и прочие инструменты работы с наличностью. Имея пластиковую карту, привязанную к счёту, вы сможете множество мелких расходов на канцелярию, проезды, покупки билетов и т. д. отнести на расходы ООО через оплату покупок по такой карте.
— набор иных продуктов, направленных на удовлетворение клиента. Это может быть связано с предложениями по внешнеэкономической деятельности, депонированием и т. д.
Важно! Там, где вы видите «*», эти пункты, по мнению автора, являются наиболее важными при выборе финансового института.
§ Товарный знак
Ст.1477 ГК РФ ч. 4: «На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признаётся исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак». Ст.1481 ГК РФ ч. 4 также закрепляет, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдаётся свидетельство на товарный знак. Оно удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве. При этом в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и другие обозначения или их комбинации, в т. ч. в любом цвете или цветовом сочетании[30].
Ст.1480 ГК РФ ч. 4: «Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков)». Соответствующие функции регистратора на сегодняшний день осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Исключительное право принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак[31], а его обладателем может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель[32]. Ст. 1507 ГК РФ ч. 1 указывает, что заявка на международную регистрацию товарного знака или регистрацию в иностранных государствах также подаётся через Роспатент.
Ст.1491 ГК РФ ч. 4 закрепляет, что исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлён на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
П.1 ст. 1486 ГК РФ ч. 1: «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трёх лет».
Важно! Товарный знак может отчуждаться в полном объёме правообладателем в пользу приобретателя через договор об отчуждении исключительного права[33] или передаваться во временное пользование лицензиаром в пользу лицензиата путём заключения лицензионного договора[34]. Ст.1490 ГК РФ ч. 4: «Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора».
Ст.1515 ГК РФ ч. 4 указывает, что лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Если же речь идёт о незаконной маркировке товаров (этикеток, упаковок) охраняемым товарным знаком или сходным с ним до степени смешения, то такой товар будет признаваться контрафактным, подлежащим изъятию по требованию правообладателя из оборота и уничтожению. Во всех указанных случаях правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или компенсации:
— в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
— в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
§ Лизинг
Ст.665 ГК РФ ч. 2: «По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель[35] обязуется приобрести в собственность указанное арендатором[36] имущество у определённого им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несёт ответственности за выбор предмета аренды и продавца».
Что главное мы можем выделить из определения выше? Лизинг — это, прежде всего, финансовая аренда. В такую аренду входит непосредственная плата за пользование приобретённым для арендатора имуществом и выкупные платежи. Именно на них мы и акцентируем своё внимание.
Часто происходят ситуации, когда предмет лизинга изымается у арендатора по причине невозможности продолжения оплат и передаётся в пользу арендодателя по его требованию. Это может быть как в судебном порядке, так и в добровольном (внесудебном). В таком случае нужно иметь в виду, что у арендатора сохраняется право требования на возврат выкупных платежей, которые уплачивались одновременно с арендной платой за пользование предметом лизинга в составе периодических платежей. Возвращаются они за минусом расходов на последующую реализацию предмета лизинга (т. к. данное имущество не нужно арендодателю в натуре) и прочих убытков (санкций), которые возникнут в связи с неисполнением соответствующего договора арендатором.
Конец ознакомительного фрагмента.
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других
7
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени; лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать обязательные к исполнению указания; члены коллегиальных органов юридического лица.
22
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»
27
Количество работников до 100 человек, оборот до 800 миллионов рублей (Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
28
Количество работников до 15 человек, оборот до 120 миллионов рублей (Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).